Виды объектов гражданских прав. Алексеев С

Согласно ст.209 ГК РФ объектом права собственности является имущество. Понятие имущества используется в различных значениях. Прежде всего, в качестве объекта права собственности могут быть вещи, причем индивидуально-определенные вещи. По мнению Е.А.Суханова, индивидуально-определенные вещи в российском гражданском праве являются единственным объектом права собственности. Л.В. Щенникова считает, что объектом права собственности не могут быть деньги как родовые вещи. Следует отметить не бесспорность этой позиции и признать, что родовые вещи могут проходить стадию индивидуализации, становясь объектом права собственности. В.П.Мозолин считает, что среди объектов права собственности фигурируют и родовые вещи без их индивидуализации.

Некоторые материальные вещи не могут становиться объектами права собственности, поскольку они не освоены человеком, не могут удовлетворять потребностей, а посему не выступают объектами права собственности как не включенные в гражданский оборот вещи, например, планеты, космическое пространство и т.п. Следует отличать от таких материальных вещей воздушное пространство как объект права собственности в составе земельного участка в некоторых правопорядках.

Развитие рыночных отношений и научно-технический прогресс приводят к существенным изменениям в системе объектов права собственности. По мнению М.И. Кулагина, появляются новые виды имущества, например, органы и ткани человека в связи с возможностью их трансплантации, информация, в т.ч. хранимая в памяти ЭВМ; изменилось правовое регулирование имущества (смещение центра тяжести от недвижимого к движимому) в связи распространением ценных бумаг, в которых закрепляются имущественные права. Кроме того, ценные бумаги выпускают чаще всего в бездокументарной форме. Р.Саватье отмечает, что «…юридико-технические абстракции потеснили телесные вещи». Объектом права собственности все чаще выступают не отдельные вещи или права, а их имущественные комплексы, например, предприятия, в состав которого входят вещи, нематериальные элементы (в т.ч права на товарные знаки, промышленные образцы и т.п.), а также фактические отношения предприятия со своими контрагентами (шансы, клиентела).

Вопрос о возможности быть объектом права собственности имущественных прав является дискуссионным. Так, В.П.Мозолин считает, что в качестве объекта права собственности выступают не все, а лишь некоторые имущественные права, а именно: воплощенные в ценных бумагах

Содержание права собственности в российском гражданском праве традиционно сводится к триаде правомочий – владению, пользованию и распоряжению вещью. Собственник вправе передать другим лицам по своей воле или в силу закона часть или все правомочия, при этом собственник остается обладателем права собственности, например, при введении процедуры несостоятельности внешнее управление или конкурсное производство, при наложении ареста на имущество, при передаче имущества в аренду, в доверительное управление. Наряду с указанной «триадой» в литературе называют и иные правомочия, предоставляемые собственнику, например, право управления (В.П.Мозолин).

В одной из своих записей на сайт я писал о том, можно ли признавать животных субъектом права. Хотелось бы продолжить тему, рассказать еще об одном особом объекте гражданского права - предприятии.

В силу пункта 1 статьи 132 ГК «Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности». Имущественный комплекс представляет собой совокупность различных объектов гражданского права, выступающая в гражданском обороте как единое целое (как единичный объект). В целом такой объект признается недвижимостью.

Особо хочется отметить, что термин «предприятие» употребляется в ГК в двух разных смыслах. Помимо вышеуказанного значения, предприятием называется юридическое лицо, субъект гражданского права (статьи 113-115, 259 ГК). В этом смысле термин «предприятие» применяется только к государственным и унитарным предприятиям. В этом случае предприятие как коммерческая организация подлежит государственной регистрации и выступает как субъект права в качестве стороны в различных договорах .

Некоторые ученые считают, что признавать предприятие как объект права нельзя. Так, В.В. Лаптев считает, что «предприятие является своеобразным сложным субъектом права, участвующим в отношениях не только с другими предприятиями, в которых оно выступает в качестве юридического лица, но и с государственными органами. При этом в отношениях, как по горизонтали, так и по вертикали предприятие действует в качестве единого хозяйствующего субъекта, субъекта предпринимательской деятельности» . Кроме того, А. Е. Черноморец считает нецелесообразным выделять предприятие как объект гражданских прав, так как при такой трактовке «напрочь игнорируются люди - работники как составная часть предприятия» .

Следует согласиться с К. Д. Гайбатовой , что в основе вышеуказанной позиции явно лежит экономический, а не юридический смысл понятия предприятия. Кроме того обоснование А.Е. Черноморца, на наш взгляд, является абсурдным, так как отношения работодателя и работника не являются предметом гражданского права.

Выходя из вышеизложенного, следует согласиться с К. Д. Гайбатовой, что предприятие справедливо выделено законодателем в качестве объекта гражданских прав и является таковым.

В составе имущественного комплекса выделяются материальные и нематериальные элементы. Выделение этих элементов в имуществе предприятия обусловлено тремя причинами: во-первых, для этих элементов, как неодинаковых по природе объектов, действует различный правовой режим; во-вторых, данные правоотношения защищаются различными правовыми способами: вещно-правовыми и обязательственными исками, исками о запрете недобросовестной конкуренции и так далее; в-третьих, при отчуждении имущества названными элементы подлежат самостоятельной дифференцированной оценке и подчинены неодинаковому порядку перехода к новому собственнику.

Материальный элемент предприятия представляется в виде вещей, в том числе движимые и недвижимые. Составной частью имущественного комплекса признаются и нематериальные объекты. Под ними, в первую очередь, имеется в виду совокупность имущественных прав и обязанностей.

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие является специфическим объектом гражданских прав. Его признаки: 1) является недвижимостью; 2) предназначено для осуществления предпринимательской деятельности; 3) в состав предприятия входят не отдельные вещи или их совокупность, а все виды имущества, необходимые для его нормального функционирования; 4) в состав входят не только активы, но и пассивы (долги).

Литература

  • Гайбатова К. Д. Предприятие в гражданском праве России: учебное пособие. - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2004.
  • Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. - М.: Юристъ, 1997. С. 54.
  • Черноморец А.Е. Некоторые теоретические проблемы права собственности в свете гражданского кодекса РФ//Государство и право. 1996. №1. С. 97-99.

В более узком смысле понятие имущества используется, к примеру, в наследственном праве : в состав наследуемого имущества входят вещи, имущественные права и обязанности наследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с его личностью ; личные неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследуемого имущества (ст. 1112 ГК). В ряде норм гражданского законодательства понятие имущества употребляется для обозначения совокупности вещей и имущественных прав (п. 1 ст. 56 ГК) либо даже только вещей (п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 46, ст. 301-303, 305, 307 ГК).

Вещи как объекты гражданских прав

Вещь может быть создана человеком либо иметь природное происхождение. Как объекты материального мира вещи являются осязаемыми, обладают, в зависимости от их вида, определенными характеристиками: массой, площадью, объемом, расположением в пространстве, внешними признаками и т.д. Вещами в гражданско-правовом смысле являются объекты, ценность которых человеком осознана и на которые он может оказывать влияние, управлять. Объекты, которые человек на данном этапе развития не в состоянии освоить, контролировать, оценить, сделать предметом оборота, к вещам с правовой точки зрения не относятся - они не вовлекаются в сферу гражданско-правового регулирования (например, космические объекты: планеты, звезды, кометы). Вещи также характеризуются той или иной степенью обособленности, которая может быть и результатом человеческих усилий, например атмосферный азот не является вещью, но помещенный в специальную емкость жидкий азот подчиняется правовому режиму вещей.

Понятие вещей в юридическом смысле отличается от общеупотребительного. Так, режим вещей установлен гражданским правом для живых существ (диких и домашних животных), земельных участков и обособленных водных объектов, квартир в жилых домах, добытых и используемых человеком энергетических ресурсов и сырья. Помимо естественных свойств, вещи различаются также по своему целевому и экономическому назначению, потребительской ценности. Правовой режим той или иной группы вещей отражает эти различия и позволяет классифицировать вещи по различным основаниям.

Классификация вещей

Разграничивая движимые и недвижимые вещи, законодатель прежде всего исходит из их естественных свойств. К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (п. 1 ст. 130 ГК).

Определяющим признаком, позволяющим отнести объект к недвижимому имуществу, является, таким образом, его прочная связь с землей. Причем не играет роли, имеет ли вещь природное происхождение или создана руками человека , возвышается ли она над поверхностью земли (здания, сооружения), является ли частью, разновидностью самой этой поверхности (земельные участки, водные объекты) либо скрыта в глубине земли (участки недр, туннели и станции метрополитена).

При отсутствии прочной связи с землей объект недвижимостью не является. Так, не относятся к недвижимому имуществу сборные, передвижные павильоны, не имеющие фундамента; саженцы деревьев. Растущий в тайге лес подчиняется правовому режиму недвижимости, а срубленные деревья становятся движимым имуществом.

Ряд объектов, не имеющих связи с землей, также подчинены законом правовому режиму недвижимого имущества: это подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда , суда внутреннего плавания, космические объекты. Причиной отнесения этих объектов к недвижимости являются особые полезные свойства, обусловливающие необходимость более жесткой правовой регламентации возникающих по поводу них отношений.

Правовой режим недвижимости может быть распространен законом и на иные объекты, не имеющие непосредственной связи с землей. Например, законами к объектам недвижимости отнесены квартиры, комнаты в квартирах, иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания (п. 1 ст. 16 Жилищного кодекса); нежилые помещения, расположенные в зданиях и сооружениях (ст. 1 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость).

Особым объектом недвижимости ст. 132 ГК называет предприятие как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности . Он включает все виды имущества, предназначенные для работы предприятия, в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права , если иное не предусмотрено законом или договором . Предприятие по смыслу данной нормы является объектом права . Это понятие не следует смешивать с другим значением указанного термина, используемого для фирменного наименования унитарных предприятий - субъектов права (ст. 113-115 ГК).

Предприятие как объект недвижимого имущества выступает объектом оборота как единое целое. Возможно, однако, совершение сделок и в отношении отдельных составляющих этого объекта. Совершение сделки с предприятием как имущественным комплексом не влияет на существование самого юридического лица , которому этот комплекс принадлежит. Например, при продаже предприятия юридического лица - должника в ходе применения процедур банкротства само юридическое лицо продолжает существовать, а вырученные от продажи его предприятия средства включаются в состав имущества должника.

Понятия и перечня движимого имущества гражданское законодательство не содержит. В этом нет необходимости, поскольку определено, что вещи, не отнесенные законом к недвижимому имуществу, являются движимыми (п. 2 ст. 130 ГК). К движимым вещам, таким образом, относятся деньги , ценные бумаги , иные материальные объекты гражданских прав , прежде всего, разного рода товары, вещи бытового и индивидуального пользования.

Особенность правового режима недвижимого имущества состоит в том, что сделки с ним должны заключаться в письменной форме, а вещные права на него, как и ограничения, возникновение, переход и прекращение этих прав, подлежат государственной регистрации (п. 1 ст. 131 ГК, п. 1 ст. 4 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость).

Государственная регистрация есть акт, который признает и подтверждает возникновение, ограничение (обременение), переход или прекращение вещных прав на недвижимое имущество, а также акт, который придает юридическую силу ряду сделок с таким имуществом (п. 1 ст. 2 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость). Государственная регистрация имеет правоустанавливающее значение, т.е. права на недвижимое имущество возникают с момента их государственной регистрации.

Государственная регистрация осуществляется специально уполномоченными органами. В настоящее время таким органом является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в составе Министерства экономического развития России.

Государственная регистрация производится путем внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В подтверждение регистрации правообладателю выдается свидетельство.

Государственная регистрация недвижимого имущества обладает свойством публичной достоверности: зарегистрированное право с момента его регистрации считается юридически действительным, и субъекты при совершении сделок могут доверять сведениям, внесенным в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Любые субъекты могут получить информацию о принадлежности и правах на объект недвижимости из Реестра по запросу. Правообладатель, в свою очередь, вправе получать информацию о том, какие лица запрашивали сведения о принадлежащем ему объекте недвижимого имущества.

Государственная регистрация некоторых видов недвижимого имущества производится в порядке, установленном специальными законами, - Закон о государственной регистрации прав на недвижимость на них не распространяется (п. 1 ст. 4 названного Закона). Например, гражданские воздушные суда регистрируются в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ (ст. 33 Воздушного кодекса). Морские суда - в Государственном судовом реестре, в судовой книге или бербоут-чартерном реестре (ст. 33 КТМ).

Принадлежность вещи к движимому или недвижимому имуществу влияет на правовое регулирование связанных с ней отношений в рамках различных институтов гражданского права. Например, по-разному обращается взыскание на движимое и недвижимое имущество, являющееся предметом залога (пп. 1, 2 ст. 349 ГК), имеются особенности определения предмета в договорах купли-продажи , аренды объектов недвижимого имущества по сравнению с общими правилами об этих договорах (ст. 554, п. 1 ст. 654 ГК).

II. Вещи, определенные родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи. Индивидуально-определенными всегда являются недвижимые вещи, а также вещи уникальные, единственные в своем роде. Вещи, определяемые мерой, весом, числом, являются родовыми.

Грань между индивидуально-определенными и родовыми вещами не является незыблемой, раз и навсегда установленной. Статус вещи как индивидуально-определенной или родовой во многом зависит от того, предметом каких отношений она выступает. Субъекты этих отношений могут своей волей индивидуализировать вещь, выделив ее из числа родовых, к примеру, при необходимости совершения с ней сделки.

Юридическое значение различия индивидуально-определенных и родовых вещей состоит в том, что индивидуально-определенные вещи являются незаменимыми: их гибель прекращает обязательство должника по передаче вещей кредитору ввиду невозможности исполнения. Гибель родовой вещи обязательство не прекращает: исходя из принципа, имеющего корни в римском праве , "род не может погибнуть"; передаче в таком случае подлежит такое же количество вещей того же рода и качества. Если предметом сделки является родовая вещь, то независимо от того, какая именно из существующей совокупности вещей будет передана по этой сделке, обязательство будет считаться надлежаще исполненным. Если же предметом обязательства является индивидуально-определенная вещь, надлежащим его исполнением будет признана передача именно этой вещи. Лишь индивидуальные вещи могут быть истребованы у обязанного лица в натуре посредством иска, основанного на обязательстве, или вещно-правового (виндикационного) иска.

III. Потребляемые и непотребляемые вещи.

Это деление также условно. "Вечных" вещей практически не существует, поэтому нужно учитывать, что указанное различие носит исключительно юридический характер.

Потребляемые вещи в процессе эксплуатации (как правило, однократного использования) полностью утрачивают свои потребительские свойства - уничтожаются либо преобразуются в качественно иную вещь. Например, продукты питания в процессе их потребления уничтожаются (перестают существовать); стройматериалы в процессе строительства дома, удобрения после внесения их в почву утрачивают свое самостоятельное существование и становятся частью дома, частью почвы. Непотребляемые вещи долгое время сохраняют свои потребительские свойства и утрачивают их постепенно (амортизируются). К непотребляемым вещам относится все недвижимое имущество, а также многие движимые вещи: автомобиль, мебель, телефонный аппарат, компьютер и др.

Отнесение вещей к потребляемым или непотребляемым предопределяет возможность их выступать предметом тех или иных отношений. Предметом договора займа могут являться лишь родовые потребляемые вещи (ст. 807 ГК), в то время как предметом договора аренды - индивидуально-определенные непотребляемые вещи (ст. 607, 689 ГК).

IV. Делимые и неделимые вещи.

Как объекты материального мира в физическом смысле вещи делимы. Однако в гражданском праве классификация вещей является юридической, т.е. определяет правовой режим вещей, а не выявляет их естественные свойства.

Делимой признается вещь, которая может быть разделена на части, способные к использованию для той же цели, что и первоначальная вещь. Неделимой является вещь, которая не может быть разделена на самостоятельные части без того, чтобы не утратить своего назначения. К примеру, рояль, стиральная машина, калькулятор, конечно, могут быть разобраны по частям, но при этом их назначение будет утрачено - части не смогут использоваться в тех же целях, в каких использовались целые вещи.

Различие между делимыми и неделимыми вещами имеет значение при определении солидарного характера обязательства (ст. 322 ГК) или же при разделе общей собственности и выделе доли (ст. 252 ГК): делимая вещь разделяется между участниками общей собственности , в то время как неделимая вещь передается одному из них, а он выплачивает другим компенсацию стоимости их долей.

Юридически неделимыми считаются сложные вещи. Сложной является вещь, образуемая из разнородных вещей, предполагающих их использование по общему назначению (ст. 134 ГК). Примерами являются мебельный или ювелирный гарнитур, сервиз. Поскольку сложная вещь с юридической точки зрения является неделимой, сделка, совершенная по поводу сложной вещи, как правило, распространяется на все ее составные части. Передача в пользование комплекта мягкой мебели означает, что пользователю переданы все вещи, входящие в этот комплект (кресла, диваны). Обязательство по передаче сложной вещи будет считаться исполненным лишь с момента передачи последнего предмета, входящего в ее состав.

Однако поскольку составляющие сложной вещи вполне могут использоваться и отдельно друг от друга, стороны в договоре вправе предусмотреть, например, передачу отдельных объектов, входящих в ее состав, т.е. установить делимость сложной вещи.

V. Главная вещь и ее принадлежность (ст. 135 ГК) являются разнородными вещами, отделимыми друг от друга. При этом вещь, называемая принадлежностью, предназначена для обслуживания главной вещи, имеющей самостоятельное значение. Принадлежность призвана обеспечивать целостность, сохранность главной вещи либо возможность ее эффективного использования (к примеру, футляр для очков, рама для картины). Принадлежность связана с главной вещью общим назначением и следует судьбе главной вещи. Это означает, что по сделке, согласно которой передается главная вещь, должны быть переданы и все ее принадлежности, и, если стороны не оговорили иное, считается, что цена, указанная в договоре, включает цену и главной вещи, и ее принадлежностей. Однако стороны своим соглашением могут изменить правило о следовании принадлежности судьбе главной вещи, условившись, что передаче подлежит только главная вещь или только принадлежность.

Необходимо различать принадлежности, существующие самостоятельно, отдельно от главной вещи, и составные (комплектующие), а также запасные части. Составные, комплектующие части конструктивно связаны с самой вещью, формируют ее (к примеру, руль велосипеда, клавиши рояля). Запасные части используются для замены нуждающихся в этом составных частей, права на них приобретаются независимо от основной вещи. К примеру, струны гитары являются составной частью этого инструмента и при необходимости могут быть заменены запасным комплектом струн.

В процессе нахождения в гражданском обороте и эксплуатации (использования) вещи могут приносить какие-либо поступления, вещественный либо денежный прирост. В зависимости от характера этих поступлений и способа их получения они именуются плодами, продукцией или доходами. Плоды являются естественным результатом развития растений, животных (урожай фруктовых или ягодных деревьев и кустарников, приплод домашнего скота, молоко коров, яйца птицы). Продукцией называют имущество, полученное в результате целенаправленной производственной деятельности (переработанное сырье, полуфабрикаты, готовая продукция). Доходами - денежные и иные поступления, которые приносит имущество, находясь в гражданском обороте (арендная плата, проценты по вкладу, дивиденды и др.). В ряде случаев понятие "доходы " следует толковать расширительно и понимать под ними все полученные от использования вещи поступления (см., например, ст. 303 ГК).

Статья 136 ГК устанавливает общее правило, согласно которому плоды, продукция и доходы от использования имущества принадлежат лицу, использующему имущество на законном основании (собственник, арендатор и т.д.). Однако законом, иными правовыми актами или договором могут быть предусмотрены исключения из этого правила, т.е. плоды, продукция и доходы могут являться и самостоятельными объектами сделок. Такие правила содержатся, к примеру, в ст. 346 ГК, оставляющей (как общее правило) право получения плодов, продукции и доходов от заложенного имущества за его собственником, но не залогодержателем.

Деньги

Как объекты материального мира (вещи) деньги существуют в виде денежных знаков: бумажных (банкнот, банковских билетов) или металлических (монет) - и являются объектом права собственности . Выпуск денег в обращение (эмиссия) - монопольное право Центрального банка РФ (Банка России), предоставленное ему законом . Банкноты и монеты Банка России являются безусловным обязательством Банка России и обеспечиваются всеми его активами.

Денежные обязательства должны быть выражены в рублях (п. 1 ст. 317 ГК). Расчеты путем непосредственной передачи денежных знаков именуются наличными. Чтобы не допустить увеличения находящейся в обороте денежной массы, установлен максимальный размер суммы, в пределах которой расчеты могут производиться в наличной форме юридическими лицами по одной сделке : 100 тыс. руб. Предельная сумма наличных расчетов для граждан не установлена.

Другой формой существования денег являются денежные средства на счетах в банках и иных кредитных учреждениях. В этом случае деньги существуют не в вещественной форме, а в виде записей на счетах, расчеты производятся путем изменения указанных записей и именуются безналичными. Запись о находящейся на счете определенной денежной сумме, по существу, подтверждает наличие обязательственного права владельца счета по отношению к банку, в котором счет открыт.

Деньги относятся к движимым, родовым, заменимым и делимым вещам. Это объясняется тем, что сущность и ценность денег заключаются не в их материально-вещественной форме, а в той сумме, которая этой формой выражается. В то же время денежные знаки могут выступать и в качестве индивидуально-определенных вещей, например, если они являются предметом коллекционирования либо индивидуализированы посредством специальных отметок, фиксации номеров купюр (к примеру, выступают в качестве вещественных доказательств). В этих случаях деньги становятся неделимыми, незаменимыми вещами и могут быть предметом договоров купли-продажи , мены, объектом истребования по виндикационному иску (ст. 301 ГК).

В случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, на территории Российской Федерации может использоваться и иностранная валюта (п. 2 ст. 140, п. 3 ст. 317 ГК).

Нелегким делом является классификация объектов пра­ва. Так как нет единообразного решения вопроса о том, что следует донимать под объектом права, и так как вопрос об объекте права применительно к некоторым правоотво-

23 См. В. Г. Александров. Законность и правоотношения в советском обществе, стр. 120.

У буржуазных авторов (Беккер, Гирке, Трубецкой) нередко в качестве объекта права упоминается человек, притом имеется в виду, что человек является объектом права не только в рабовладельческом, -но и в капиталисти­ческом обществе.

Попытку дать классификацию объектов права делает Н. М. Коркунов. В соответствии со своей концепцией пра­ва, как разграничения интересов, он говорит: «Объектом права может быть всё то, что служит средством осуществ­ления разграничиваемых правом интересов. Но все наши интересы осуществляются не иначе, как с помощью какой-нибудь силы. Поэтому общим образом можно сказать, что объектом прав служат силы» 24. Исходя аз этого, Н. М. Кор­кунов различает, следующие четыре категории объектов: 1) собственные силы субъекта, 2) силы природы, 3) силы других людей и 4) силы общества.

Классификацию эту нельзя признать удачной, во-пер­вых, потому, что самое понятие «силы» весьма многознач­но, и пе ясно,"В каком смысле оно употребляется автором; во-вторых, потому, что объектом нрава становятся не «си­лы», как таковые, а те или иные их проявления, способные стать предметом правового господства (например, вещь, как некоторое обнаружение «сил» природы, действие, как проявление физической или духовной силы другого человека и т. п.); в-третьих, в виду того, что трудно пред­ставить себе, что «силы общества» могли бы стать объектом права отдельного индивида.

Обычно, однако, и в буржуазной литературе и в нашей, советской, встречаются ше классификаци-и, а перечни того, что может быть объектом права. Один из наиболее полных перечней содержится в «Теории государства и права» А. И. Денисова, где указаны следующие четыре группы объектов права: 1) результаты действия, бездействия или воздержания от действия; 2) вещи, т. е. материальные бла­га; 3) некоторые продукты духовного производства; 4) личные блага, т. е. блага, неотделимые от человеческой личности: телесная неприкосновенность, здоровье, личная

24 Н. М. Коркунов. Лекции по общей теории права. СПб., 18S4, стр. 154.

свобода, честь и достоинство человека 25. Г. И. Петров дает следующий перечень объектов нрава: «...материальные и духовные ценности, доведение людей, в отношении которо­го выражена воля государства, и личные нематериальные блага» 25.

Это примеры «плюралистических», по выражению Л. И. Петражицкого 27, учений об объекте права. Им про­тивостоят различные «монистические» теории объектов права, признающие объектом права что-либо единое, одно­родное (например, только вещи, или только действия и воз­держания от действия, или волю других лиц, или «силы», как мы видели это в приведенной выше классификации Коршунова).

Признание вещи единственным объектом права, как и признание таковым только действий, поведения лиц, поко­ится на1 неправильных представлениях о соотношении со­держания прав и обязанностей, с одной стороны, и объекта права,-с другой. Единственно оправданной поэтому яв­ляется «плюралистическая» теория объектов права.

Правоотношение направлено на то, чтобы обеспечить правовое господство лица над следующими объектами: а) вещью, б) действиями обязанных лиц, в) действиями у прав о моче иных лиц, г) продуктами духовного ТВОрче-СТВа.

Нам кажется, что «личные блага», неотделимые от че­ловеческой личности, в том числе принадлежащие лицу такие нематериальные блага, как честь и достоинство чело­века, могут быть сведены к действиям лица управомочен-ного и к действиям лиц обязанных, и потому мы. не выделя­ем их в особую категорию объектов права. Зато весьма су­щественным мы считаем выделение действий управомочен-ного лица как особого вида объектов права.

В области социалистического государственного и адми­нистративного права с его широким вниманием к интере­сам личности, отчасти и в области гражданского права,

25 А. И. Денисов. Теория государства и права. М., Юри"здат,

1948, стр. 456-457.

26 Г. И. Петров. Советские административно-правовые отно­

шения.- «Ученые записки Ленинградского юридического институ­

та». Л., вьта. VI, 1954, стр. 51.

87 См. Л. И. Петражицкий. Теория права и государства, т. П. СШ„ 1907, стр. 414,

большое значение, с правовой точки зрения, приобретают собственные действия управомоченного. В отдельных слу­чаях правам гражданина корреспондируют обязанности не одного какого-либо определенного лица: права шире правомочий по данному правоотношению и предполагают обязанность воздержания для неопределенного числа граж­дан и должностных лиц. Сюда относятся такие права, как неприкосновенность личности, жилища граждан, их право на свободное отправление религиозного культа и свобод­ную антирелигиозную пропаганду, их право пользоваться дорогами, парками, лесами и т. п.

В этой связи уместно поставить вопрос: не следует ли вместо того, чтобы говорить о действиях (воздержаниях) неопределенного числа должностных и частных лиц, исхо­дить из наличия в этих случаях прав лица на собственные действия? Не являются ли-собственные действия управомо­ченного также объектом права наряду с другими видами объектов, названными выше (вещь, действие других лиц, продукты духовного творчества)?

Некоторые старые административно™ употребляли для обозначения этого вида объекта выражение «собственные силы человека». Мы полагаем, что правильно говорить, как указано выше, о собственных действиях управомоченного как об особом объекте права, поскольку осуществляется правовое господство в известной сфере собственных дей­ствий управомочениого субъекта.

В социалистических правоотношениях объектом права не могут быть лица, что допускается некоторыми буржуаз­ными юристами применительно к буржуазному праву.

Встречающиеся в нашей судебной практике иски об изъятии ребенка от одного родителя и передаче его на вое-

дитание другому ™ не свидетельствуют о праве родителей на личность ребенка. Речь идет о «служебных» правах (ро­дителей, об их родительской власти, которая, как всяким власть, с правовой стороны не является правом на лич­ность,-а совокупностью прав на действия другого лица и на собственные действия управомоченного в интересах ребенка. Надо отметить при этом, что налицо права, кото­рые одновременно являются обязанностями - «служеб-

Ё3 См., например, постановление Пленума Верховного Суда СССР от 9 февраля 1956 г. по делу Исахановои с Магопокым оо отобраниа ребенка (((Судебная практика», 1956, К 3,. стр. 5)...

ные» права, права на собственные действия, защищаемые ггротжв любого третьего лица и составляющие вместе с тем обязанность уцравомоченного лица по отношению к ребенку и социалистическому обществу.

Предвзятое мнение, будто объектом права могут быть только действия обязанного лица, ставит некоторых на­ших цивилистов в затруднительное положение при по­пытках уяснить себе сущность личных неимущественных прав. Так, К. Ф. Егоров, автор статьи, специально посвя­щенной вопросу о личных неимущественных правах, пи­шет: «...следует признать бесспорным, что не может быть объектом правоотношения действие самого ^правомочен-пого. Ведь сущность всякого субъективного права (понима­емого как элемент правоотношения) сводится к тому, что им определяется должное поведение обязанного лица с целью обеспечения поведения (действия) самого утараво-моченного, направленного на удовлетворение его право- мерных интересов. Ясно поэтому, что управ омоченный не может одновременно выступать в двух качествах, т. е. нести какие-либо обязанности по отношению к самому себе» 29. Натолкнувшись на вывод, что действия управо-моченного составляют объект црава, автор догматически отклоняет его, ссылаясь на усвоенное им прочно пред­ставление о том, что объектом права могут быть лишь действия обязанных лиц.

В результате этих рассуждений автор приходит к про­тиворечивому выводу, что *личные неимущественные пра­ва не являются субъективными гражданскими правами, в специальном значении этого понятия и составляют осо­бую категорию гражданских прав» 30. Но если личные не­имущественные права не являются субъективными граж­данскими правами, то.спрашивается, какими те граждан­скими првами они являются? На этом вопрос автор, ра­зумеется, не может дать и не дает- ответа, ограничившись указанном на то, что эти црава «имеют совершенно иную юридическую природу, нежели субъективные имущест-. репные гражданские права»3".

29 К. Ф. Егоров. Личвые неимущественные права граждан СССР,-«Ученые записки ЛГУ», № 151, 1953, етр. Ш. аэ Там- же, стр. 156. 31 Там не стр. 157-

Касаясь вопроса о вещах как объектах права, следует иметь в виду, что юридическое деление вещей на виды в социалистическом праве учитывает экономическое* разли­чие вещей.

В капиталистическом праве возможно более или менее единое понятие вещи, соответствующее экономическому понятию товара, хотя и буржуазному праву известна ка­тегория вещей, изъятых ив оборота, «публичных вещей», находящихся в общем пользовании.

В социалистическом праве происходит уже значитель­ная дифференциация понятия вещи. Средства производ­ства в социалистическом обществе не являются товаром, и уже поэтому классификация вещей на средства произ­водства и средства потребления имеет решающее значе­ние для определения характера и объема прав лица па вещи. Права и обязанности лиц в известной мере стоят в зависимости от характера объекта права.

В социалистическом обществе основные средства про­изводства изъяты из гражданского оборота или допускают ограниченные формы их оборота. Согласно ст. 6 Конститу­ции СССР, псе основные средства производства являются государственной собственностью, т. е. всенародным до­стоянием, Наряду е этим имеются и другие категории вещей, изъятых из оборота не по экономическим, а по иным основаниям, в силу присущих им особых свойств,

Земля в СССР является собственностью государства. Национализация земли, осуществленная в соответствии с историческим декретом «О земле» 26 -октября (8 ноября) 1917 г., ликвидировала навсегда частную собственность на землю, положила конец помещичьему землевладению, и остаткам феодальных отношений в деревне. Национали­зация земли открыла широкий путь для коренного социа­листического переустройства сельского хозяйства. "

В странах народной демократии земля составляет государственную или общественную собственность, а так­же собственность трудящихся крестьян (см., например, ст. 6 и 7 Конституции Венгерской Народной Республики: ст. 8 Конституции Румынской Народной Республики 1952 г., которая гласит: «Земля в Румынской Народной Республике принадлежит тем, кто ее обрабатывает»).

Земля в СССР представляет собою объект права госу­дарственной социалистической собственности, субъектом

которого является социалистическое государства как единое целое.

Однако земля является объектом права и в пеноторых других правоотношениях. Национализация земли исклю­чает право собственности на землю частных лиц или от­дельных государственных и общественных организаций, но не исключает иных прав на землю, права землепользо­вания, как это предусмотрено ст. 21 ГК РСФСР. Так, сов­хозы получают землю в бесплатное и бессрочное пользо­вание, за колхозами земля закреплена навечно. Институт Землепользования - это институт вещного права, где объ­ектом права являются земельные участки, а не действия определенных лиц, связанные с предоставлением этих участков в пользование тех или иных лиц и сохранением их за ними. Здесь - право, которому не соответствует обя­занность определенного лица или определенных лиц. Обя­занными лицами по отношению к землепользователю является неопределенное число неопределенных лиц33.

Г. А. Аксенеиок правильно рассматривает земельные участки как объект предоставленного совхозам права совхозного землепользования. Он говорит: «Все земельный участки, закрепленные за совхозами, составляют фонд земель совхозного пользования, являющийся частью зе­мель сельскохозяйственного назначения единого государ­ственного земельного фонда.

Эти участки являются объектом права совхозного землепользования» S3.

Земля является объектом права во всех земельных правоотношениях. «Земельные правоотношения в СССР,- пишет Г. А. Аксенепок,- отличаются от всех.иных право­отношений именно тем, что своим объектом имеют только землю, которая не может быть объектом гражданских и иных правоотношений в СССР» 34.

Объектом права государственной социалистической собственности является государственное предприятие, о чем сказано в ст. 6 Конституции СССР. А. В. Карасе справедливо указывает па то, что государственные пред-

32 Признак вещного характера соответствующего права.

аэ Г. А. А к с е и е ч о к. Право землепользования совхозов, МТС и подсобных хозяйств. М., Госюриздат, 1953, стр. 36.

34 Г., А, Аксепепок. Земельные правоотношения в СССР (Автореферат докторской диссертации). М., 1955, стр. Ц,

приятия могут рассматриваться не только со стороны их правоспособности, как субъекты права, но и как сложный объект права, как некоторый имущественный комплекс, составляющий «определенное экономическое целое и орга­низационное единство. В состав предприятия как объекта права государственной социалистической собственности,- указывает А. В. Карасе,- входят прежде всего его основ­ные и оборотные проиводственныо фонды, готовая продук­ция и денежные средства предприятия» 36.

Но если государственное предприятие может рассмат­риваться как объект права, как собственность социалисти­ческого государства, то колхоз пе может рассматриваться в качестве объекта права. А ведь такой вывод получается, когда пишут, что «государственные предприятия в отли­чие от колхозов являются общенародным достоянием, а не групповой собственностью» 36. Колхоз - тоже не группо­вая собственность, а субъект этой собственности.

Особым видом объектов права являются продукты ду­ховного творчества тех или иных лиц. С этого рода объек­тами права имеет дело авторское и изобретательское пра­во37. В этих «исключительных» правах речь идет о том, чтобы исключить всех остальных граждан от совершения действий, составляющих правомочие субъекта этих прав. Правовое господство устанавливается над определенны­ми произведениями искусства или определенным изобре­тением и т. п. Именно эти продукты духовного творчества и являются объектами права. Едва ли поэтому правильно считать, что в качестве нематериального блага «авторст­во» является объектом права, как это сказано в «Теории государства и права» 1955 г.зв Обычно рассматривают эти объекты права кап разновидность более широкой катего­рии «нематериальных благ». Однако права на немате­риальные блага, неотделимые от личности субъекта права

35 А. В. К а р а с с. Право государственной социалистической

собственности. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 67, см. также

ае 3. С. Беляева. Правовые формы и методы государствен­

ного руководства колхозами.- «Советское государство и право»,

1955, № 7, стр. 4. " "

37 См. В. И. Серебровский. Вопросы советского авторского права. М., Иэд-во АН СССР, 1955, стр. 30-31.

36 См. «Теория государства и права». Учебное пособие. М.,

Госгориздат, 1955, стр. 416.

(имя, честь), могут быть болео удовлетворительно раскры­ты как права на собственные действия управомоченного, о чем было сказано выше.

Огромную область объектов права составляют действия обязанных лиц. Они весьма разнообразны по своему содер­жанию и сводятся к совершению чего-либо (действия в собственном смысле слова) или к воздержанию от дейст­вий.

Римские юристы, характеризуя действия обязанных лиц, сводили эти действия к трем видам: facero, поп facere, pati, т. е. делать что-либо, воздерживаться от чего-либо, терпеть.

В буржуазной юриспруденции преобладает мнение, что «терпение» (pati) сводится к воздержаниям от действий и не составляет поэтому особого вида действий. На защиту «терпения» как особого вида действий выступил Л. И. Пет-ражицкий, утверждавший, что с психологической точки зрения обязанность терпеть что-либо и обязанность воз­держиваться от каких-либо действий - различные явле­ния. Однако и он согласен с тем, что «с практической точ­ки зрения, с точки зрения-интересов тех людей, которые имеют дело с обязанными к терпению чего-либо...» раз­личие не имеет значения и терпение может рассматривать­ся как равноценное воздержанию от сопротивления зэ.

Поэтому действия как объекты права могут быть све­дены не к трем, а к двум видам: действиям и воздержа­ниям от действий.

g 3. ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ОБЪЕКТЕ ПРАВА

Вопрос об объекте права кмеет непосредственное прак­тическое значение. Он помогает раскрыть цель, кото­рую преследует установление тех или иных правоотноше­нии. Эта цель не всегда состоит в определенных действиях обязанного лица, составляющих иногда не более как сред­ство для достижения этой цели, а в установлении для у право моченного правового господства, характер которого различен именно в зависимости от того, что составляет объект права.

39 П. И. Л е т р а ж п ц к и и. Теория права и государства, т. II, СПб., 1907, етр, 421,

Хорошо известно, что в гражданских правоотношениях иещиые и обязательственные права со всеми особенностя­ми, им присущими, различаются именно по объекту соответствующих прав.

Важно также отметить, что объектом права в субъек­тивных «публичных» правах являются нередко собствен­ные действия управомоченного. Трудно без этого указа­ния обосновать те права личности, которые обозначаются обычно понятием «свобода».

Изучение вопроса "Об объекте права способно помочь также раскрытию смысла таких прав, как право на жизнь, право на имя, на честь.

Правильное решение вопроса об объекте права долж-НО1 рассеять встречающееся у буржуазных юристов пред­ставление о том, будто личность может быть объектом пра­ва (в семейном праве). Включение в крут объектов пра­ва собственных действий управ омоченного позволяет пра­вильно расценить сущность родительских прав, объектом которых, конечно, не могут быть действия других лиц. Право родителей на воспитание ребенка, являющееся вместе с тем и их обязанностью, имеет объектом права главным образом действия самих родителей. Утверждать, что объект этого права всегда составляют действия детей, было бы неправильно, так как: а) в раннем возрасте нельзя вообще говорить о сознательном поведении детей, а следовательно, и об их действиях как предмета прав ро­дителей: б) но и говоря о детях, достигших yate такого возраста, когда обнаруживается их сознательное поведе­ние, следует отметить, что црава родителей шире их прав па действия (бездействия, претерпевание) детей и про­стираются на действия самого неопределенного и неопре­делимого заранее числа лиц, соприкасающихся с родите­лями при осуществлении ими родительских прав.

В социалистическом праве права и обязанности отдель­ных лиц в значительной степени разнятся в зависимости от того, каков объект права, т. е. какие и чьи именно действия или какие именно вещи составляют объект права.

В отношении действия хозорганов, например, господ­ствует принцип реального исполнения обязательств, преду­смотренных планом. Замена действий, обусловленных дого­вором, иными действиями, составляющими их эквивалент, в ряде случаев невозможна в социалистическом праве.

1 В капиталистическом обществе почти всегда возможна замена исполнения денежным эквивалентом, обеспечиваю­щим цель сделки - прибыль. Б некоторых случаях имен­но эквивалент составляет цель сделки, а не реальное ис­полнение обязательства (биржевые сделки «на разницу»).

В социалистическом драве при взаимоотношениях хоз-органов целью сделки является не прибыль, а определен­ный хозяйственный результат, в силу чего обязательно реальное исполнение обязательств. В цивилистической ли­тературе правильно отмечалось, что неустойка в догово­рах между госорганами рассматривается не как возмеще­ние ущерба, а как средство, стимулирующее реальное ис­полнение договора, точное и своевременное исполнение хозорганами своих обязательств w- Заказчик по догов"йру поставки не может восполнить иными путями не получен­ное им в срок по договору, так как он пе обладает соответ­ствующими фопдами этой продукции, никакой денежный эквивалент не в состоянии будет возместить ему недоста­чу, способную отразиться па выполнении плана им самим.

Однако, как правильно было замечено, требование обя­зательного принятия реального исполнения неприемлемо к договорным отношениям частных лиц, тем более, когда речь идет об отказе от принятия ненадлежащего испол­нения41.

Действия должностных лиц, как. объект права, напро­тив, не представляются абсолютно незаменимыми, хотя нередко объектом нрава являются действия одного опре­деленного лица, именно лица, занимающего ту или иную должность, располагающего необходимой компетенцией (правом-обязанностью давать то или иное разрешение, принимать то или иное законченное сооружение и т. п.). Структура и характер деятельности государственных орга­нов исключают незаменимость действий должностных лиц.

Не останавливаясь на других сторонах вопроса об объ­екте права, отметим в заключение, что, как отчасти было уже указано, вопрос этот, несомненно, имеет серьезное значение для классификации правоотношений, а следова­тельно, и для различения отдельных отраслей права, т. е. для разработки вопроса о системе социалистического пра­ва, а также для определения структуры отдельных отрас­лей, отдельных правовых институтов. Эти вопросы выхо­дят, однако, за рамки настоящей работы.

40 См. В. Ф. Я к о в л е в а. Реальное исполнение обязательств -

одно жз необходимых условии выполнения парод нехозяйственного

плана.- «Ученые записки Ленинградского юридического институ­

та», вып. VI. Л., 1954. См. также И. Б. Но в л: ц к и и. Реальное

исполнение обязательств,- «Труды научной сессии ВИЮН»,

41 См. О. С. Иоффе. Гражданско-правовая охрана интересов

личности в СССР.- «Советское государство и право», 1956, № 2,

Под объектами гражданских прав понимаются те блага (как материальные, так и нематериальные), по поводу которых складываются гражданские правоотношения.

Правовое регулирование объектов гражданских прав осуществляется подразделом 3 раздела 1 ГК РФ.

В соответствии со статьей 128 ГК РФ выделяются следующие виды объектов гражданских прав:

1) имущество - вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также имущественные права;

2) работы и услуги (действия);

3) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);

4) нематериальные блага.

Законодатель, используя в правовом регулировании термин «имущество», вкладывает в него различное содержание. В одних случаях под имуществом понимаются отдельные вещи или их совокупность (например, в обязательствах из причинения вреда имуществу - п. 1 ст. 1064 ГК РФ). В других случаях - вещи и имущественные права (например, юридическое лицо отвечает всем принадлежащим ему имуществом - п. 1 ст. 56 ГК РФ).

В третьих случаях - вещи, имущественные права и обязанности субъекта, в том числе исключительные права (например, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности - ст. 1110, 1112 ГК РФ).

Работы и услуги являются достаточно распространенным объектом обязательственных правоотношений и могут быть охарактеризованы через категорию «действия». Различие между ними традиционно проводится по критерию предоставления овеществленного результата: лицо, выполняющее работу, обязано не только совершить предусмотренные договором действия, но и сдать заказчику их материальный результат (созданную, переработанную вещь). При недостижении результата работа не считается исполненной. Исполнитель услуг выполняет только определенные действия и не обязан предоставлять какой-либо вещественный результат. Вместе с тем оказание услуг не является безрезультатным, потребителя интересует определенный эффект от услуги. Однако в большинстве случаев достижение такого результата, эффекта от услуги полностью не зависит от ее исполнителя, поэтому его недостижение не влияет на исполнение обязательства (например, образовательные, юридические, медицинские услуги).

Объектами гражданских правоотношений являются также охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. В качестве объектов исключительных прав выступают:

1) результаты творческой деятельности, среди которых можно выделить произведения литературы, науки, искусства (объекты авторского права); фонограммы, исполнения, постановки, передачи организаций эфирного или кабельного вещания (объекты смежных прав); изобретения, полезные модели, промышленные образцы (объекты патентного права);

2) средства индивидуализации юридических лиц, индивидуализации предприятий, продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания и т. д.), по правовому режиму приравненные к результатам творческой деятельности.

Сущность исключительных прав состоит в том, что только их обладатель вправе использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им. Третьи лица могут использовать его только с согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом (например, допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования: цитирование в объеме, оправданном целью цитирования, в научных, исследовательских, полемических, критических и информационных целях).

Вещи. Вещами в гражданском праве признаются материальные предметы внешнего мира как в естественном природном состоянии, так и являющиеся результатом человеческого труда, обладающие определенной ценностью и выступающие в качестве объектов гражданских прав.

Вещи характеризуются следующими признаками.

1. Материальный характер вещей. Это физически осязаемые предметы, материализованные в той или иной форме. Например, произведение литературы как оригинальная форма изложения замысла автора не является вещью, это нематериальное благо.

Вещью является материальный носитель, на котором изложено литературное произведение (книга, рукопись). Правовой режим вещей имеют различные вещества, добытые человеческим трудом (нефть, газ в трубопроводах), энергетические ресурсы (электрическая, тепловая энергия).

Вещи, как правило, являются результатом труда человека. Исключение составляют земля и другие природные ресурсы, которые, будучи созданными природой, активно используются человеком.

Одушевленные предметы (животные) также рассматриваются гражданским правом в качестве вещей - объектов субъективных гражданских прав.

2. Важным признаком вещей является их способность удовлетворять те или иные потребности человека (как материальные, так и духовные). Вещи создаются с целью удовлетворения потребностей человека.

Вещи классифицируются по различным основаниям. Классификации вещей имеют важное юридическое значение.

В зависимости от оборотоспособности (возможности свободного распоряжения вещью) выделяют вещи, разрешенные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые из оборота (ст. 129 ГК РФ). При этом под оборотом имеется в виду совокупность сделок и иных юридических фактов, влекущих переход права собственности на имущество.

По общему правилу вещи являются свободно обращаемыми, если иное прямо не установлено законодательством. Они могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к любому другому лицу в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом без каких-либо ограничений (п. 1 ст. 129 ГК РФ).

Ограниченно оборотоспособными признаются вещи, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению. Например, оружие может быть продано только лицу, которое имеет соответствующую лицензию.

Вещи, изъятые из оборота - это вещи, нахождение которых в обороте не допускается. В основном это вещи, находящиеся в исключительной государственной собственности, которые не могут отчуждаться другим субъектам. Изъяты из оборота вещи, запрещенные действующим законодательством (например, порнографические издания, поддельные документы и т. д.).

Вещи делятся на недвижимые и движимые (ст. 130 ГК РФ). Понятие недвижимости является собирательным и объединяет две группы объектов.

Первая группа выделяется по признаку связи объекта с землей , это объективно недвижимые объекты. В нее входят, во-первых, объекты естественного происхождения - земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты; во-вторых, объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства).

Особым объектом недвижимости является предприятие, которое представляет собой имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК РФ). Предприятие как имущественный комплекс представляет собой имущество в самом широком смысле, в его состав входят: во-первых, вещи (как недвижимые, так и движимые), предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию; во-вторых, права требования; в-третьих, долги; в-четвертых, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. В случае совершения сделки с предприятием в целом как имущественным комплексом передаче подлежит все названное имущество, если в законе или договоре не установлены исключения из этого правила.

Вторая группа включает в себя имущество, которое не связано с землей , однако прямо отнесено законом к недвижимым вещам.

В частности, абзац 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ относит к недвижимости подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, т. е. объекты, объективно предназначенные для передвижения в пространстве. Распространение на них правового режима недвижимости обусловлено их высокой стоимостью и необходимостью учета прав на эти объекты.

Юридическое значение данной классификации состоит в том, что права на недвижимое имущество возникают, переходят и прекращаются с момента их государственной регистрации. Кроме того, государственной регистрации подлежат также сделки с этими объектами, прямо указанные в законе (например, договор купли-продажи квартиры).

Государственная регистрация возникновения, перехода и прекращения права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи первой группы, ограничения этих прав осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Государственная регистрация осуществляется по месту нахождения недвижимого имущества в пределах регистрационного округа компетентным регистрирующим органом (Росреестр и ее территориальными органами). Сведения о государственной регистрации вносятся в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, который является открытым для ознакомления с ним заинтересованных лиц.

Регистрация недвижимых объектов второй группы осуществляется в специальных реестрах, которые ведутся по каждому их виду, и регулируется Воздушным кодексом Российской Федерации, Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними правовыми актами (Федеральным законом от 14 марта 2009 г. № 31-ФЗ «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними», Правилами регистрации судов и прав на них в морских торговых портах, утвержденными Приказом Минтранса РФ от 21 июля 2006 г. № 87).

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи и сделок с ними не требуется, кроме случаев, указанных в законе. Например, согласно статье 10 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» сделки с музейными предметами и музейными коллекциями, включенными в состав указанного Музейного фонда, регистрируются в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации.

Различают вещи индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками. Индивидуально-определенными считаются вещи, которые отличаются конкретными, только им присущими характеристиками. Это могут быть вещи, единственные в своем роде; вещи, которые идентифицируются с помощью места нахождения, номера или иным способом. Родовыми являются вещи, которые определяются общими характеристиками (числом, весом, маркой и т. д.). Эта классификация имеет значение, во-первых, для квалификации правоотношения (например, предметом договоров хранения, аренды могут быть только индивидуально-определенные вещи, а предметом договора займа - родовые вещи); во-вторых, для исполнения обязательства. Индивидуально-определенные вещи могут быть принудительно истребованы (ст. 398 ГК РФ). Они признаются юридически незаменимыми, в случае гибели или повреждения такой вещи нельзя требовать от обязанного лица предоставления аналогичных вещей. Вещи, определенные родовыми признаками, признаются юридически заменимыми, поэтому их гибель не освобождает обязанное лицо от исполнения обязательства, оно должно предоставить аналогичные вещи.

Вещи могут быть потребляемыми и непотребляемыми. Потребляемыми являются вещи, которые в процессе их использования прекращают свое существование (например, продукты питания) или изменяют свои свойства (например, стройматериалы, перерабатываемое сырье). Непотребляемыми считаются вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования в течение достаточно длительного времени (оборудование, здания, транспортные средства и т. д.). Данную классификацию необходимо учитывать при квалификации договорных отношений (например, в аренду может быть передана только непотребляемая вещь).

Различают также вещи делимые и неделимые (ст. 133 ГК РФ). Делимой признается вещь, которая в результате раздела не меняет своего назначения, любая ее часть может выполнять ту же функцию, что и вещь в целом (например, продукты питания).

Неделимой считается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Эта классификация имеет значение при разделе объектов общей собственности (ст. 252 ГК РФ), при определении характера обязательств, возникающих по поводу таких вещей (п. 1 ст. 322 ГК РФ).

Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). К сложным вещам относятся гарнитур, сервиз, библиотека, коллекция и т. п.

Вещи могут соотноситься как главная вещь и принадлежность (ст. 135 ГК РФ). Принадлежностью считается вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (например, музыкальный инструмент и футляр). По общему правилу принадлежность следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.

Вещи подразделяются на одушевленные (животные) и неодушевленные. Животные являются объектами гражданских прав наряду с неодушевленными вещами. По отношению к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. Однако законодательство устанавливает требование, согласно которому при осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.

Специально выделяют плоды, продукцию и доходы (ст. 136 ГК РФ) - поступления, полученные в результате использования основной вещи. По общему правилу они принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании (например, вещь, принадлежащая собственнику, используется арендатором, который приобретает право на плоды, продукцию и доходы, полученные в результате использования вещи).

Деньги. Ценные бумаги. Особым объектом гражданских прав являются деньги (валюта) и ценные бумаги, поскольку их ценность определяется не их естественными свойствами, а выраженной в купюре или монете денежной суммой и удостоверенными ценной бумагой имущественными правами.

Основная функция денег состоит в том, чтобы служить средством платежа. Законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации, является рубль, который состоит из 100 копеек.

Кроме того, деньги могут выступать самостоятельным предметом некоторых сделок (заем, кредит). Деньги могут быть наличными (банкноты и монеты) и безналичными - денежные средства на банковских счетах и в банковских вкладах. Соответственно различаются наличные и безналичные расчеты. Центральным банком РФ устанавливается предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке, который в связи с инфляцией периодически пересматривается и повышается. В соответствии с Указанием от 20 июня 2007 г. № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб.

Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Ценная бумага характеризуется следующими признаками.

1. Это строго формальный документ. Виды ценных бумаг определяются законом, в котором указываются форма ценной бумаги и ее обязательные реквизиты. Например, статья 913 ГК РФ содержит перечень обязательных реквизитов двойного складского свидетельства. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность.

Статья 143 ГК РФ закрепляет перечень видов ценных бумаг, который может быть расширен законом или в установленном им порядке. К ним относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги.

2. Ценная бумага удостоверяет имущественные права ее держателя. Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, определяются нормативными актами. Например, вексель удостоверяет право на получение денежной суммы, коносамент – право на груз, перевозимый по договору морской перевозки. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. Невозможно передать лишь часть удостоверяемых ценной бумагой прав.

3. Признак «начало презентации» означает, что осуществление или передача прав возможны только при предъявлении (презентации) ценной бумаги. Другие документы, удостоверяющие имущественные права (например, долговая расписка), служат доказательством наличия и содержания права, их предъявление не является необходимым условием осуществления права.

4. Осуществить имущественные права может только легитимированное лицо, т. е. лицо, признанное управомоченным по ценной бумаге.

5. Закрепленное в ценной бумаге обязательство носит абстрактный характер, поскольку отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается (п. 2 ст. 147 ГК РФ). Например, несмотря на то, что договор купли-продажи признан недействительным и обязательство произвести платеж отпало, чек, предназначенный для оплаты товаров по этому договору, все равно должен быть оплачен. Это правило направлено на обеспечение надежности ценных бумаг.

В зависимости от способа легитимации (обозначения) управомоченного лица ценные бумаги делятся на предъявительские, ордерные и именные.

Ценной бумагой на предъявителя является бумага, права из которой может осуществить любой ее держатель. Легитимация основывается на одном факте предъявления бумаги обязанному лицу. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу (п. 1 ст. 146 ГК РФ).

Именная ценная бумага - это бумага, права из которой принадлежат прямо названному в ней лицу. Способом легитимации является удостоверение тождества владельца бумаги с лицом, в ней обозначенным. Права, закрепленные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требования (§ 1 гл. 24 ГК РФ), за исключением случаев, когда передача прав по именной бумаге запрещена законом (например, согласно п. 2 ст. 880 ГК РФ именной чек не подлежит передаче). Лицо, передающее право по именной ценной бумаге, не несет ответственности за его неисполнение, оно отвечает лишь за недействительность соответствующего требования (п. 2 ст. 146 ГК РФ).

Ордерная ценная бумага - это бумага, права из которой принадлежат названному в ней лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо.

Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента, которая обычно учиняется на обороте (итал. indosso - на спине, на обороте). Легитимация основывается на предъявлении бумаги лицом, имя которого завершает непрерывный ряд передаточных надписей. Лицо, совершившее индоссамент, называется индоссант, лицо, которому или приказу которого передаются права по ценной бумаге, называется индоссат.

Различают три вида индоссамента: 1) бланковый - без указания лица, которому должно быть произведено исполнение.

В этом случае легитимированным будет любой держатель ценной бумаги. Он может передавать бумагу либо простым вручением, либо совершением ордерного индоссамента; 2) ордерный - индоссамент, содержащий указание лица, которому или приказу которого должно быть произведено исполнение; 3) препоручительный - индоссамент, который поручает осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату. В этом случае индоссат выступает в качестве представителя.

Ордерная ценная бумага является самой надежной в силу того, что, в отличие от именной ценной бумаги, лица, передающие права из нее, отвечают не только за недействительность требования, но и за его неисполнение. Согласно пункту 1 ст. 147 ГК РФ лицо, выдавшее ордерную ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед ее законным владельцем солидарно. При этом лицо, исполнившее требования законного владельца, приобретает право обратного требования (регресса) к остальным лицам, обязавшимся по ценной бумаге (ответственным перед ним).

Статья 149 ГК РФ предусматривает возможность существования бездокументарных ценных бумаг. По сути дела, это имущественные права, которые фиксируются не на бумажном носителе, а в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т. п.). Выпуск бездокументарных ценных бумаг возможен только в случаях, определенных законом или в установленном им порядке. Предусматривается, что к бездокументарной форме фиксации прав применяются правила, установленные для ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей фиксации.

Нематериальные блага и их защита. В качестве особого объекта гражданских правоотношений признаются нематериальные блага и личные неимущественные права, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. Защите нематериальных благ специально посвящена глава 8 ГК РФ. Согласно статье 150 ГК РФ защита нематериальных благ осуществляется исходя из их широкого понимания, охватывающего не только собственно нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство и т. д.), но и личные неимущественные права (право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства и т. д.).

Нематериальные блага характеризуются следующими признаками: 1) не имеют имущественного содержания и не подлежат точной денежной оценке; 2) неразрывно связаны с личностью их носителя, поэтому не могут быть отчуждены или переданы иным способом; 3) личные неимущественные права носят абсолютный характер, управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц, которые должны воздерживаться от нарушения нематериальных благ.

Перечень нематериальных благ, защищаемых гражданско-правовыми способами, не носит исчерпывающего характера. Защите подлежит любое нарушенное нематериальное благо, если его существо и характер последствий этого нарушения допускают возможность использования способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). Универсальным способом защиты нарушенных нематериальных благ является компенсация морального вреда. Кроме того, ГК РФ и другими законами могут быть предусмотрены специальные способы защиты нарушенных нематериальных благ.

Согласно статье 151 ГК РФ под моральным вредом понимаются физические и (или) нравственные страдания гражданина. Таким образом, моральный вред является неимущественным вредом. Поскольку восстановление положения, существовавшего до нарушения нематериальных благ, зачастую невозможно, осуществляется компенсация причиненного вреда в денежной форме.

Нравственные страдания гражданин может испытывать в связи с разнообразными правонарушениями, однако компенсируются они только при наличии правового основания. По общему правилу моральный вред подлежит компенсации в случаях, когда он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага. Компенсация морального вреда осуществляется в соответствии со статьей 151 ГК РФ, наличия специального закона для этого не требуется.

Моральный вред, причиненный нарушением имущественных прав гражданина, подлежит возмещению только в случаях, предусмотренных законом. Например, согласно статье 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» подлежит возмещению моральный вред, причиненный вследствие нарушения прав потребителя.

Основанием для компенсации морального вреда является наличие, во-первых, физических и нравственных страданий лица, чье нематериальное благо нарушено; во-вторых, неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда; в-третьих, причинной связи между действием и возникшим вредом; в-четвертых, вины причинителя вреда. Компенсация морального вреда независимо от вины возможна только в случаях, предусмотренных статьей 1100 ГК РФ и иными законами (например, в случае распространения сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию, нравственные страдания этого гражданина подлежат компенсации независимо от вины распространителя таких сведений).

Компенсация морального вреда производится в денежной форме (ст. 151, 1101 ГК РФ). В законодательстве устанавливаются следующие критерии определения размера компенсации морального вреда:

1) учет степени вины нарушителя в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда (ст. 151, 1101 ГК РФ);

2) учет степени физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего, а также фактическими обстоятельствами, при которых был причинен вред (ст. 151, 1101 ГК РФ);

3) учет требований разумности и справедливости (ст. 1101 ГК РФ). Названные критерии носят оценочный характер, поэтому роль судебного усмотрения в определении размера компенсации морального вреда очень велика.

Компенсация морального вреда может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими способами защиты гражданских прав, в том числе с возмещением убытков, взысканием неустойки и другими материальными требованиями. В последнем случае размер компенсации морального вреда зависит от размера подлежащего возмещению имущественного вреда, а также должен основываться на характере и объеме причиненных нравственных и физических страданий в каждом конкретном случае.

В статье 152 ГК РФ установлены специальные правила защиты чести, достоинства гражданина и деловой репутации гражданина или юридического лица.

Честь - это социально значимая оценка гражданина со стороны общественного мнения; достоинство - это самооценка гражданином своих моральных, профессиональных и иных качеств. Под деловой репутацией граждан и юридических лиц понимается сложившееся общественное мнение о профессиональных достоинствах и недостатках лица (гражданина или организации).

Основанием для применения правил статьи 152 ГК РФ является распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица.

Под распространением порочащих сведений следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы они не стали известны третьим лицам.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.

Этой категории дел посвящены постановление Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» и информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица (см. п. 7 постановления Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3).

В пункте 1 ст. 152 ГК РФ закреплена презумпция несоответствия действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или организации (презумпция добропорядочности). На лицо, распространившее такие сведения, возлагается обязанность по доказыванию соответствия их действительности.

Специальным способом гражданско-правовой защиты, направленным непосредственно на восстановление нарушенного нематериального блага - чести, достоинства или деловой репутации, устранение последствий распространения порочащих сведений, является их опровержение. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.

Закон устанавливает конкретные способы опровержения в двух случаях. Если сведения распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Если порочащие сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. Однако простой замены или отзыва документа недостаточно, необходимо, чтобы они сопровождались сообщением о несоответствии действительности содержащихся в них сведений (собственно опровержением).

В иных случаях порядок опровержения устанавливается судом исходя из необходимости максимального восстановления чести, достоинства и деловой репутации, его соответствия условиям распространения сведений (например, если порочащие сведения сообщались в письме конкретному лицу - направление этому лицу нового письма с опровержением ранее изложенной информации).

Гражданин, в отношении которого распространены порочащие сведения, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением, а юридическое лицо - возмещения убытков.

Такие требования могут быть заявлены независимо от предъявления требования об опровержении порочащих сведений.

"